Наследственные правоотношения.

Наследственные правоотношения – это переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Под наследственным правоотношением понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. Так, наследственное правоотношение, как утверждает Н.Д. Егоров, носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами. Б.С. Антимонов и К.А. Граве считают, что в наследовании можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства. Подобное понимание наследственного правоотношения, например, В.В. Гущину и Ю.А. Дмитриеву представляется слишком узким. Наследование – это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят:

  • правоотношения из факта открытия наследства;
  • правоотношения из факта принятия наследства;
  • правоотношения отказа от наследства;
  • правоотношения по исполнению завещания и др.

Все названные правоотношения могут по полному праву именоваться наследственными: они возникают по поводу имущества, т.е. опосредуют передачу наследственного имущества от наследодателя к наследникам (или кредиторам). Особенность указанных отношений состоит в том, что само их возникновение связано со смертью гражданина. Собственно, весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием в широком смысле слова. Ведь смена наследодателя как субъекта в любом из существовавших при его жизни правоотношений невозможна без возникновения комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.
По своей правовой природе, положению в гражданском обороте прав, субъектному (физические и юридические лица) и объектному (имущественные права, вещи) составу, а также размещению правовых норм (ГК РФ) наследственное право является подотраслью гражданского права (в гл. 61 выделены “Общие положения о наследовании”). Так, Г.Ф. Шершеневич указывал, что на смену институциональной системе (системе Институций Гая и Юстиниана) “… явилась пандектная система, обязанная своей идеей Гуго, а своим распространением – Савиньи. Она положена в основу германского и швейцарского законодательств, а также германской, австрийской и швейцарской научной литературы”. Пандектная система распадается на четыре отдела:

  • вещное право;
  • обязательственное право;
  • семейное право;
  • наследственное право.

Исходя из этого, логично будет предположить, что предмет наследственного права составляют общественные отношения, являющиеся частью общественных отношений, регулируемых гражданским правом. “Юридическое отношение есть та сторона бытового, жизненного отношения между людьми, которая определена нормами объективного права”. Текст нормы ст. 1112 ГК РФ однозначно указывает на отношения, которые им регулируются – это имущественно-стоимостные отношения. Другая составляющая предмета гражданского права – личные неимущественные отношения – не входит в предмет наследственного права. Личные неимущественные отношения возникают исключительно по поводу личных неимущественных, нематериальных благ, неразрывно связаны с духовной, внутренней жизнью личности и базируются на физических свойствах, умственных способностях и моральных качествах человека, а следовательно, неотделимы от него как от личности и физической субстанции. Мало того, существование личных неимущественных отношений предполагает оценку всех вышеуказанных правовых и философских категорий, характеризующих конкретного человека и личность. Все вышеуказанное можно применить только к личности и человеку, реально существующему, живущему, но не к воспоминаниям о человеке умершем или к оценкам людей, знавших его. Данные выводы подтверждаются ч. 2 и 3 ст. 1112 ГК РФ. Имущественные отношения возникают на основании оборота материальных благ – имущества, вещей, работ, услуг, имущественных прав и обязанностей. Эти объекты входят в состав наследства и в их отношении установлено универсальное правопреемство от наследодателя к наследнику.
“Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц”.
Новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его собой.
Наследственное право – это совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам (отказополучателям, кредиторам умершего). Данное определение раскрывает понятие наследственного права в объективном смысле. Большинство ученых согласны с первой частью этой формулировки. Мнения расходятся по поводу того, с чем связаны эти отношения – с переходом имущества либо с переходом прав на это имущество. Здесь затрагивается вопрос различного понимания категорий наследственного права. В субъективном смысле “Наследственным правом следует считать право призванного к наследованию лица на принятие наследства”.
Наследственное право основано на принципах демократизма и равенства. Это подтверждается тем, что в своих наследственных правах все граждане Российской Федерации равноправны: мужчины пользуются теми же правами, что и женщины, не допускается какая-либо дискриминация по расовому или национальному признаку и т.д. Наследственные доли по закону являются равными. Завещатель свободен в своей воле выбора наследника или наследников, правда, законом установлена обязательная доля, учитывающаяся независимо от воли завещателя. Она призвана защитить нетрудоспособную категорию граждан, круг которых оговорен законодательством. Все это свидетельствует о демократичной политике наследственного права, о свободе субъектов этой подотрасли при составлении завещания.
Серьезные ограничения в наследственном праве были в послереволюционный период. Серебровский по этому вопросу отмечал, что советская власть в первые годы правления одной из целей поставила себе ликвидировать капиталистическую частную собственность, поэтому одним из шагов была отмена наследования имущества стоимостью выше 10 000 рублей. Данное положение содержалось в Декрете ВЦИК от 24 (14) апреля 1918 г. Достаточно узким был круг наследников по закону. Также был ряд других ограничений в пользу государства. Однако политика законодателя не стояла на месте и со временем все более и более демократизировалась. Специалисты в области наследственного права определяют наследство неоднозначно. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой наследство или наследственное имущество – это единство прав (актив) и обязанностей, долгов (пассив), принадлежащих наследодателю на момент открытия наследства. Отсюда распространенный в юридической литературе термин “наследственное преемство”. Понимание наследства как совокупности прав и обязанностей наследодателя поддерживали И.С. Перетерский, Г.Н. Амфитеатров, И.Л. Брауде и многие другие юристы. Сторонниками этой концепции являются также Э.Б. Эйдинова и Н.И. Бондарев, В.Л. Макарова, А.А. Рубанов, В.А. Рясенцев, М.Ю. Барщевский, Е.В. Кулагина. Переходящая к наследникам совокупность прав и обязанностей сторонники вышеуказанной точки зрения называют наследством или наследственной массой, а также наследственным имуществом или просто имуществом. Соглашаясь в целом с пониманием наследства как совокупности определенных прав и обязанностей, переходящих к наследникам от умершего наследодателя, многие цивилисты уточняют и дополняют эту точку зрения, указывая на возможные исключения либо четко очерчивая круг данных прав и обязанностей. Так, подавляющее большинство сторонников этой концепции отмечают, что не переходят по наследству имущественные права и обязанности, носящие строго личный характер: право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, право на получение пенсии, алиментов, обязанности по уплате алиментов и т.п. Круг личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих по наследству, строго ограничен законом право на изобретение и промышленный образец, авторское право, право охраны имени автора и неприкосновенности произведения.
Таким образом, согласно наиболее распространенному в юридической литературе взгляду на категорию “объект наследования” от наследодателя к наследнику переходят в порядке наследственного преемства имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности, составляющие единое целое.
Наиболее полное освещение вопросов наследственного права можно найти в работах М.Ю. Барщевского, Ю.Н. Власова, А. Давидовича, А.Л. Маковского, A.M. Немкова, П.С. Никитюка, Ю.К. Толстого, Э.Б. Эйдиновой и др.




Материалы по теме: