Наследственная доля в завещанном имуществе.
В случае, если наследодатель завещал свое имущество двум или более наследникам, неизбежно встает вопрос о размере причитающейся каждому из них наследственной доли. Законодатель, с учетом общих положений российского гражданского права, выстраивает логическую цепочку устранения возможных спорных ситуаций следующим образом. Когда завещатель в завещании точно не определил размер идеальных долей в наследстве и не определяет, кому из наследников достанутся конкретные вещи и (или) имущественные права наследодателя, считается, что все наследники по завещанию равны в своих правах и получают равные доли. Таким образом, вещи, входящие в наследственную массу, попадают в общую долевую собственность, если наследниками (по взаимному согласию) не установлено иное при разделе наследственного имущества. Однако завещатель вправе в завещании целенаправленно указать, какую конкретную часть (долю) своего имущества он завещает и какому наследнику. К сожалению, законодатель как в ст. 252 ГК РСФСР, так и в ст. 1122 ГК РФ допускает смешение юридических терминов и фактически уравнивает два юридически несовместимых понятия – “доля” и “часть”. По мнению О.В. Мананникова, нечеткость и расплывчатость юридической техники при определении понятийного аппарата гражданского права отнюдь не способствует единообразному толкованию судами содержания нормы закона в случае возникновения спора. Очевидно, что понятие “доля” в ГК РФ в подавляющем большинстве случаев употребляется в отношении вещных (имущественных) прав, иными словами – “доли в праве”. Для обозначения отдельных структурных единиц, из которых состоит физическая вещь, предназначено понятие “часть”, которое в принципе неприменимо для обозначения каких-то правовых или философских категорий.
На практике весьма часто возникают ситуации, когда двум или более наследникам завещана одна неделимая вещь. Нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство в виде неделимой вещи, которая была завещана по частям в натуре, указывает доли наследников и порядок пользования вещью. Порядок пользования и доли определяются либо самими наследниками по соглашению между ними, либо судом в случае спора между наследниками. Представляется, что в данном случае более целесообразно достижение наследниками соглашения (консенсуса) относительно того, кто, как и когда будет пользоваться этой неделимой вещью. Закон не устанавливает форму и другие требования к соглашению наследников. Представляется, что у соглашения должна быть документальная форма с обязательными подписями всех наследников. Соглашение представляется наследниками нотариусу, который ведет наследственное дело.
Вот один из примеров на данную тему.
“В 1978 г. муж написал завещание, в котором без конкретизации указал, что все имущество, принадлежащее лично ему на момент его смерти, он завещает мне. Завещание заверено, как положено, у нотариуса. Наша однокомнатная квартира в то время принадлежала государству, а в 1993 г. мы приватизировали ее с мужем на двоих. У мужа есть две дочери от первого брака. Я – пенсионерка. Эти две дочери – тоже пенсионерки. Причем одна из них – инвалид с детства и находится на иждивении и под опекой у второй. В январе 2002 г. муж: умер. В настоящее время я пока не вступила в наследство. Но дочери мужа от первого брака уже заявили, что будут претендовать на нашу с мужем квартиру как на свою долю в наследстве. Повторю: квартира – однокомнатная. Иного жилья у меня нет и никогда не было. Другого наследства по смерти мужа не осталось (ни дачи, ни машины – ничего, кроме этой квартиры). Поясните, могут ли дочери моего супруга от первого брака при наличии завещания в мою пользу претендовать на единственное мое жилье как на свою долю наследства? Могут ли меня выселить либо обязать выплатить им часть стоимости квартиры? Что говорят об этом новые правила наследования, которые приняты с этого года?”
Поскольку квартира была приватизирована Вами и Вашим мужем, то вы оба ее собственники. Соответственно, по наследству может быть передана только доля мужа (50% квартиры). Половина же квартиры продолжает оставаться Вашей собственностью. Согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При наследовании по закону наследниками первой очереди в равных долях являются дети, супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти (ст. 532 ГК РСФСР). Следовательно, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию, то Вы и дети Вашего мужа имели бы равные права на наследство, и каждый из Вас получил бы по 1/3 от наследственного имущества.
В изложенной Вами ситуации наследниками являетесь Вы и нетрудоспособная дочь покойного. На основании положения об обязательной доле ГК РСФСР она имеет право на 2/3 от той доли (1/3), которая причиталась бы ей при наследовании по закону. Итак, поскольку половина квартиры – Ваша собственность, нетрудоспособная дочь Вашего мужа может претендовать на 2/3 от суммы стоимости 1/6 части квартиры, т.е. на 1/9 стоимости квартиры.
Раздел имущества между наследниками производится после исключения той части, которая передается пережившему супругу как доля в общей совместной собственности. Всем принявшим наследство наследникам направляется извещение о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности. Оспорить распределение остальной части наследства можно в суде, подав иск о разделе наследственного имущества по месту открытия наследства. Ввиду совместного проживания с умершим и ведения с ним общего хозяйства с уверенностью можно предположить, что суд оставит квартиру за Вами, обязав выплатить нетрудоспособной дочери наследодателя 1/9 часть стоимости квартиры, оцененной БТИ, в денежной форме. Обстоятельством в Вашу пользу является и незначительность доли дочери. Что касается вопроса о выселении, то по закону оно невозможно, поскольку Вы – собственник приватизированной квартиры и законный наследник.
На Ваш случай не распространяется применение вступившей в силу 1 марта 2002 г. третьей части ГК РФ. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ” правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным только после 1 марта 2002 г. Таким образом, в Вашем случае (т.к. завещание было составлено в 1978 г.) применению подлежат нормы наследственного права, закрепленные в гл. VII ГК РСФСР.
Материалы по теме: